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Tenet Researchs
青梅竹馬總無猜——記法律圈一場關(guān)于“先予仲裁”的爭論

2018-06-05 10:29:00



作為一種新型仲裁模式,“先予仲裁”裁決效力和可執(zhí)行性如何,近日在仲裁機構(gòu)和人民法院這一對素來相互支持、親密合作的法律共同體小伙伴之間,展開熱烈探討和爭論,成為近日微信朋友圈的一個熱點話題。本文作者對此問題做一簡單分析,希望能拋磚引玉,引起大家思考和討論。
 

一、什么是“先予仲裁”

 

先予仲裁之“先”,是指在雙方當(dāng)事人尚未實際發(fā)生權(quán)利義務(wù)爭議之前,為預(yù)防糾紛,節(jié)省救濟環(huán)節(jié)的程序成本,預(yù)先確定履行條款,通過仲裁機構(gòu)提前仲裁,而后出具調(diào)解書或者根據(jù)要求制作裁決書。



 

二、“先予仲裁”效力及可執(zhí)行性問題

 

第一,辯證看待原理問題

 

“先予仲裁”與一般仲裁案件相比,申請仲裁時雙方當(dāng)事人之間并不存在糾紛,其主要起到一種提前防控風(fēng)險,及早進(jìn)入執(zhí)行程序的措施和通道功能,從這個角度來看,其與經(jīng)過公證的賦予強制執(zhí)行效力債權(quán)文書有類似之處,有關(guān)法院關(guān)于“仲裁機構(gòu)行使了類似公證機關(guān)的職權(quán)”的提法確有其道理,但是非要說“先予仲裁”一定違反了訴的基本原理,與仲裁法關(guān)于仲裁的功能定位相違背,本人則認(rèn)為暫不急于給出結(jié)論:仲裁是當(dāng)事人合意約定、意思自治的產(chǎn)物,也包括法律允許范圍內(nèi)的規(guī)則自治,在功能和定位上仲裁制度是否僅僅只能是與訴訟“并列”;當(dāng)事人賦予強制執(zhí)行效力債權(quán)文書同樣未經(jīng)過傳統(tǒng)糾紛解決程序但仍然依法可以成為執(zhí)行依據(jù),與之相比,“先予仲裁”是否創(chuàng)設(shè)了一種新的糾紛預(yù)防乃至解決機制(雖然從實證角度看來,這與《仲裁法》的立法設(shè)計和功能定位有所不同);訴的基本原理中確有“無糾紛則無救濟”的提法,然而何謂“糾紛”,對糾紛預(yù)防和權(quán)利確認(rèn)的需求可否通過司法救濟途徑得到實現(xiàn)則頗有爭議;民事訴訟法及仲裁法均允許當(dāng)事人事先約定糾紛解決的方式(而非糾紛解決的結(jié)果),然糾紛解決之方式和結(jié)果是否可以截然分開。這些問題,確實屬于理論和實踐中都確有爭議的部分。
 

第二,現(xiàn)有條件下某些“先予仲裁”應(yīng)予緩行

 

法律運行,除去邏輯還有經(jīng)驗,筆者認(rèn)為,從現(xiàn)實情況來看,相關(guān)人民法院“叫停”執(zhí)行“先予仲裁”有其合理性。

 

1.目前存在爭議的“先予仲裁”案件主要集中于互聯(lián)網(wǎng)小貸平臺、典當(dāng)公司、擔(dān)保公司等類金融機構(gòu)的批量放款糾紛,此類案件中借款人與出借人談判地位往往是不平等的,特別是在借款合同均為格式合同的情形下,如何保證借款人是基于充分協(xié)商、意思自由的情形下自愿選擇仲裁并約定先予仲裁的解決方式,是一個客觀存在的問題。

 

2.由于上述案件中的“先予仲裁”約定是先于糾紛形成之時,即在還款期限屆滿前以借款人不能還款為假設(shè)前提作出的預(yù)先裁決,仲裁機構(gòu)在調(diào)解書中的實體問題上難以詳盡審查,客觀上難以杜絕出借人單方面濫用權(quán)利甚至提出不實仲裁請求的可能性。同時,如果將降低上述風(fēng)險、查清有關(guān)履行情況的責(zé)任加諸執(zhí)行法院一端,不免于“審執(zhí)分離”的精神相悖,對于強制執(zhí)行階段的功能定位和制度設(shè)計也是一種破壞。目前可以看到的一例“先予仲裁”裁決書,僅規(guī)定被申請人按月等額本息的還款金額,沒有明確其中本金和利息的數(shù)額或者計算方式,也沒有明確違約后一次性償還全部借款本金和利息的數(shù)額,此種裁決確實難謂“給付內(nèi)容明確”,裁決的穩(wěn)定性、可執(zhí)行性存疑。

 

3.仲裁裁決的公平、穩(wěn)定,是仲裁制度和仲裁機構(gòu)公信力的核心與基礎(chǔ)。《仲裁法》頒布后,仲裁制度的影響力和公眾信任度不斷提高,相關(guān)司法文件和司法解釋也著重強調(diào)要加強人民法院對于仲裁的支持力度和恪守適度監(jiān)督的權(quán)力邊界。與此同時,仲裁機構(gòu)也應(yīng)“愛惜羽毛”、將保證公信力和仲裁品牌放在首位,任何方式的創(chuàng)新也應(yīng)服務(wù)于這一前提。先予仲裁制度一定程度上提前并放大了仲裁“高效”之特點,但隨之而來的是仲裁裁決公信、公平風(fēng)險系數(shù)的提高,仲裁“產(chǎn)品”不被法院接受認(rèn)可的可能性增加。在目前全社會對仲裁本身公信力仍有疑義的現(xiàn)實情況和本土環(huán)境下,選擇“保守”或許比“創(chuàng)新”在仲裁品牌競爭中或許更為明智。事實上,相關(guān)機構(gòu)如湛江仲裁委員會在本文所述爭論產(chǎn)生之前也已經(jīng)“因出現(xiàn)一些爭議和干擾自動暫停變?yōu)槭潞笾俨昧?rdquo;。

 

結(jié)論


俗諺有云“日光之下,并無新事”,人類社會中,公平與效率這兩組價值一直是對立統(tǒng)一的,對二者的平衡之術(shù)則是法律人的安身立命之本,有關(guān)“先予仲裁”的爭論內(nèi)在也是圍繞這一命題展開。同時我們又說“未來已來,唯一不變的是改變”,在互聯(lián)網(wǎng)時代下,類型化的商業(yè)交易能夠更為迅速、高頻和自動化地達(dá)成,在此情況下一旦發(fā)生糾紛,當(dāng)事人通過傳統(tǒng)的司法救濟途徑實現(xiàn)正義(Access to justice)是否過分昂貴和冗長,除去訴訟、仲裁外,我國糾紛解決領(lǐng)域是否可以有一種與以往不同的糾紛解決機制,以因應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代的變化。人民法院和仲裁機構(gòu)對于“先予仲裁”裁決的效力和可執(zhí)行性,相互爭鳴,貌似“隔空互懟”,實際也是雙方圍繞如何創(chuàng)新糾紛解決機制、化解執(zhí)行難展開的一場相愛相殺的“斗嘴”,于仲裁制度發(fā)展和法治建設(shè)有益,從這個角度上說,這一爭論,沒有輸家。